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分节阅读 129(1 / 2)

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通用的套路桥段,想想都知道是ctrcctrv的。

冯见雄挑起这个官司之前做的那些前期工作,虽然还没最后临门一脚,把干妈推上“驰名”的宝座,但在打假个案中已经能起到不小的作用了。

这么条分缕析地说了半天,试图让委托人意识到问题的严重性。

邓长春终于有些不耐烦,但也知道不能硬来,就摊牌说:“那你说说,这个案子按你说的道理,该怎么处理”

李义风连忙剖析道:“这个案子么,实打实判,按照目前的商标法和相关司法解释,是这么回事:

首先,你的那几个商标,虽然里面也带了干妈之类的字眼,图标也跟对方很像,但毕竟不是100相同。

其次,你的这几个商标,当初注册下来的时候,也是合法的对方当时已经比你更早在尼斯商标分类表的第30大类下注册了干妈,但第29类还没来得及联合注册。而你却在对方第30类开用、第29类没下来之前,抢了个时间差,利用你当时实际使用证据较充分的优势,恶意抢注下来了。

所以,理论上对方没有驰名的话,就不能跨类保护把你在别的类上的恶意注册挤掉。

现在的问题是,对方很有可能会驰名,而且看架势已经准备得差不多了。如果法院这次类比驰名处理的话,按照现有法条,你将会只能在有证据证明的在先使用范围内继续使用,但不得再扩大使用的限制我现在的主要工作重点,就是帮助你搜集、完善证据链,把你在先实际使用的范围给证明出来,让法庭采信。”

商标法的相关规定,并不是很多外行人想的那样,好像一个商标驰名了之后,就能很霸道地把一切相似、混淆的商标都灭了。

事实上,法律是留了一个“保护在先使用”的口子的。

比如,历史上09年国内的ihone商标案,就是这样一个典型的例子:苹果公司的ihone商标,在国内是2009年才被认定为“驰名商标”的,也就是可以霸道地跨类灭绝一切混淆者。

但是,在2007年ihone在大洋彼岸刚刚发布、还未进入中国市场时,当时国内就有一家皮具企业抢注了第18大类“皮具、箱包、雨伞”下的“ihone”商标。

苹果公司当然是很注重知识产权保护的国际巨头,乔老贼也不会犯“忘了在某些国家注册ihone”商标的低级错误。

但问题在于当时苹果公司在国内的经营范围核定中,是没有做皮具的,所以它哪怕想把ihone的第18大类商标注册下来,也是没有资格的。

所以。苹果公司只是做到了“在全世界所有国家把ihone这个商标的第9类电子产品、第38类电信通讯、第42类互联网科技商标给注册下来”也就是苹果公司营业执照经营范围里允许的,都尽量注下来

然后,那家抢注了第18大类ihone的皮具企业,就在国内卖了好几年“ihone牌皮质手机套”。

苹果公司看着只能干瞪眼,直到09年ihone4开始进入中国、因为销量足够好,导致ihone商标被成功评为全国驰名。

驰名之后,苹果公司就腾出手来想收拾这个对手了。他们以“ihone是全国驰名商标”为由向法院提起诉讼,要求“不仅别人不能仿冒ihone牌的手机、电子产品、互联网科技产品”,而且“一切以ihone为商标的牌子统统不许仿”,要把卖皮革套的也堵死。

但是,这个案子最终在京城二中院以苹果公司败诉收场。

案由就是“对方07年就开始卖ihone牌皮革手机套时,当时你们的ihone商标还没有驰名,所以07年合法注册、卖套的公司构成了在先善意使用,不属于碰瓷蹭热度。”

苹果公司最后捞到的,也不过是一个“可以责令被告方,不得在ihone商标已经驰名后继续扩大生产、增加品类、扩大市场”的权利。

换句话说,苹果公司告了这个案子之后,那家抢注的皮具厂,只是不能“原先每月生产10万个,现在增产到20万个”。

或者不能“原先只有一条流水线,现在追加投资到两条流水线”。

也不能“对方驰名之前,我们只打入了京津冀市场,现在想向全国发展新的经销商”。

更不能“原先只卖了这几个款式的手机套,现在准备研发新款式,并且把业务扩大到ihone牌钱包”。

一言以蔽之,那就是对方拿到驰名这个时间点之前,蹭热度一方做的任何事情,范围、产量、款式,发展到哪一步,在对方驰名那一瞬间,就必须被冻结。

驰名之后任何新的侵权,就会被严厉打击。

之所以这么规定,原因在于商标的“研发成本”是很低的,几乎等于零只要一拍脑袋,想到一个美好的,溢美之词,然后交一千多块钱注册,就下来了。

这和著作权、专利截然不同著作权、专利权,大多是要付出艰辛的创作劳动、发明研究工作才能得到的。

但商标又确有重大的无形价值,那么这些价值是从哪来而来的呢明眼人都看得出来,是从持有者日常经营积累下来的口碑、名气沉淀下来的。

换言之,一个商标值不值钱,和它遣词造句是否优美、辞藻华丽,实际上没啥关系。“春兰”比“格力”好听,但“格力”的牌子就是比“春兰”值钱,那是因为人家空调做得好,或者卖得多、广告打得多,综合作用产生的。

这一切,导致了国际上对于商标保护的立法,非常重视“保护在先善意使用”。

后来ihone这个案子,被告的皮具厂就是可以这么抗辩:

“你说我是蹭你的热度,你怎么证明07年的时候,ihone能合法地在华夏大陆买到吗有在国内电视台打广告、能拿出在华广告费发票么这两项都没有,又不是“驰名”,你凭啥说ihone在华夏有名

“要不是哥在国内卖ihone牌手机壳,说不定华夏人都不知道ihone这个商标呢什么你说我当时知不知道米国有个牌子叫ihone我当然不知道了我是个卖皮包的啊又不关心电子行业。ihone是什么我当时听都没听说过所以你们苹果公司应该感谢我们皮包公司,卖了两年手机壳,还帮你们在国内预热了品牌呢不问你收钱就不错了”

纵然乔老贼当时心中有一万句要讲,面对这种抗辩他也是说不出来的。

因为在法律上,你在没有销量的情况下历史上ihone到4代才正式以运营商渠道进入国内,此前可以买港行,但是只能当游戏机打,因为没有国内运营商的id这些入网许可证,要想证明自己有名,就只有“驰名商标”这一个最过硬的证据。

如果不是“驰名商标”,哪怕民间每天有10亿个人在谈论ihone,但从法律上来说,你就是没有名。

正文 第79章 阁下有受迫害妄想症

因为索赔金额填得比较高、诉讼费也随之高昂的原因,区法院的立案、交换证据、安排开庭等等手续都办得比较快。

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